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注册商标可以做成著作权么

时间:2023-07-24 浏览:10次 来源:由手心律师网整理
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导读:注册商标是不可以做成著作权的,因为著作权跟商标权在权利主体、权利取得、权利独占性以及权利标的物等各方面都有差别,例如著作权是从作品创作之后产生的,但商标需要得到行政主管部门的确认才具有商标权,商标到期可以续展,著作权到期不能续展。

商标权与著作权的区别

商标权和著作权在以下方面存在区别:

权利主体

著作权的主体可以是公民个人、法人或非法人单位,包括作者本人、继承人、权利义务承受人以及国家。而商标权的主体主要是法人,公民个人只有在成为个体工商业者后才能申请注册商标。

权利的取得

著作权在作品完成时自动产生,而商标权需要经过国家行政机关的确认才能产生。

权利的标的物

著作权的标的物是文学、艺术和科学等作品,而商标权的标的物是用于商品或服务的商标。

权利的独占性

著作权中,两个人独立完成相同的作品都可以获得著作权,而商标权具有排他性,不允许出现保护范围相同或相似的商标。对于驰名商标,其独占性更为明显。

著作权的法律特征

著作权具有以下法律特征:

自动产生

著作权在作品完成时自动产生,无需特别申请。

专有性

著作权人具有排他性的享有相应的著作权。

地域性

除非加入国际公约或缔结双边协定,著作权只在国家内部受到法律保护。

时间性

除署名权、修改权、保护作品完整性不受保护期限限制外,其他权利都有保护期限。

享有著作权的条件

作品需要满足以下条件才能享有著作权:

独创性

作品必须由作者独立构思和创作而产生,具有独创性才能受到著作权法的保护。

可复制性

作品可以通过印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、反拍等方式制作一份或多份,但无论采用何种复制方式及复制多少作品,都不会改变作品的内容和思想。

合法性

作品应以法律允许的客观形式表现出来,创作者从事文学、艺术和科学作品的创作应符合法律规定,不违背社会公共利益。

综上所述,商标权与著作权存在明显的区别。然而,某些公司设计的商标图形严格意义上也可以被视为美术作品,具有独创性、合法性和可复制性,因此其著作权也受到法律保护。然而,企业通常不需要专门申请著作权,因为著作权是自动产生的。

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