(1)取得权利的方式不同
专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
著作权采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。著作权只强调作品表现形式的独创性。因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
(2)客体不同
专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。换言之,商标权的客体主要是一种外观形式。如对同一美术作品在征得其权利人同意后,用它作为识别不同商品和表明不同商品的质量的标志时,即为商标;用于人们观赏时,即可作为著作权客体中的美术作品。
(3)权利的保护期限不同
我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
著作权的客体作品,专利权的客体技术方案,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。有如下几个方面:它们的客体都是无形的财产;这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
知识产权包含专利权,著作权,商标权,三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。它们之间有许多相同之处。举其荦荦大者,它们的客体都是无形的财产;这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的,而不同之处也甚多。
我国的法律法规是严格的保护我国的知识产权的权益的,对于他人侵犯知识产权的行为的,此时是需要予以严厉的处罚的,侵权人是需要承担一定的法律责任的,比如说民事损害赔偿的责任、行政责任,以及严重情况下,也是需要承担相应的刑事责任的。
违禁物品在著作权法下的保护情况。根据著作权法规定,违禁物品也可以享有著作权保护,但一些作品如时事新闻、法律、法规等不享有著作权保护。著作权保护的主体包括一般主体和特殊主体,其中公民、法人、非法人单位、外国人和国家都可以是著作权人。特殊情况下的作品著作
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
软件著作权与专利权区别是权利内容和法律依据是有所不同的。著作权可以使在别人对软件盗版时,采取保护措施,防止别人盗版。因此软件专利的保护力度比软件著作权要大的多,能保护软件最核心的东西。
外观设计专利权和著作权的取得方式不同。外观设计专利权由权利人向国家知识产权局提出申请,并由国家知识产权局公布。著作权则在创作完成之日起产生,向国家版权局提出的版权登记可作为著作权归属的初步证明。著作权若是法人作品则是首次发表后第五十年的12月31日。著作