著作权与商标权尽管均属于知识产权,但二者有许多区别。从分类方面讲,商标权属于工业产权,而工业产权与著作权是知识产权的两大分支。从权利的特性方面讲,著作权与商标权有以下区别:
1、在权利主体方面,著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。国家不能成为商标权的主体。
2、在权利的取得方面,著作权的取得一般为自动产生,商标权的产生则需国家行政机关的确认。
3、在权利的标的物方面,著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品,商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。
4、在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权,商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,权利的独占性更为明显。
著作权是保护文字、艺术和科学作品的,但是商标权是保护的是由文字、图片、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成的商标图形。总的来说,商标权和著作权看似不同,但是实际上也存在着相互联系的情况,下面就来讲讲商标权和著作权之间的不同之处和相同之处。
商标权指的是商标所有人对其商标所享有的独占的排他的权利。商标权实际上是因商标所有人申请,经国家商标局确认的专有权利,也就是因为商标注册而产生的专有权。
商标法和著作权的区别还是很大,但是也是有交叉的部分。其中容易犯的就是在申请著作权时容易违反商标法,在有著作权的时候有可能别人已经提前注册科商标。所以当作品商业化时,需要确认做好提前的调查,不然容易产生不必要的纷争。
注册为商标后可以排除他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标,但是不能排除他人在不相同或者类似的商品上注册或者使用(虽然可以以版权异议,但是若没有登记,就难以举证)。在全部类别都注册保护成本相对来说就很高,这是最好的方式就是将其申请版权的登记,这样就可以排除他人将其作为商标注册了。
商标权是通过商标注册流程来得到的,而著作权也是一样。只要在申请商标权保护的时候,同时申请著作权保护,一般都不会轻易出现商标权和著作权侵权的可能性。
我国的法律法规是严格的保护我国的知识产权的权益的,商标权和著作权虽然都属于知识产权,但是两者之间是存在一定的差异的,但是无论如何,只要是知识产权人的权益受到侵害的,都是需要积极的维权的。
手机APP开发是否需要申请软件著作权和商标。手机APP属于计算机软件商品项目,应在此项目下申请注册著作权。申请软件著作权登记可以方便确认作品著作权和申请补贴等需求。而商标是消费者区分商品或服务来源的标志,对于保护APP名称和其他显著性标志,避免被他人
本文介绍了著作权法中关于作者的定义和条件。首先,作者是指直接参与创作并通过语言、文字、色彩、线条等表达个性和特点的人。其次,确认作者的方法是在作品上署名。再次,作者通过创作活动产生了著作权法规定的作品。作为著作权的主体,作者享有完整和原始的著作权。此
著作权和版权虽然有相似之处,但在主体、内容和期限等方面存在明显差异。在中国,版权主体为国有出版机构,而著作权主体为作品的作者。出版者享有专有出版权、版本权、修改权和删除权,而著作权包括人身权和财产权。出版者对作者授权出版的作品享有一定时限的专有出版权
在我国以商标法、著作权法、专利法为主体的知识产权法律体系中,针对侵权行为,主要规定了停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等责任承担形式。在目前的立法上,只有著作权法规定了这两种责任形式,而且对其构成要件没有明确规定,似乎可以认为只要构成侵犯著作权就