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走私逃税19万判几年

时间:2026-07-14 浏览:1次 来源:由手心律师网整理
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一切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑事处罚的。手心律师网小编将在下文中为您详细介绍,欢迎阅读了解。

根据刑法第一百五十三条第一款的规定,走私普通货物、物品,偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的行为应被认定为“偷逃应缴税额较大”。对于走私货物、物品偷逃应缴税额较大的情况,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。

逃税罪的认定

罪与非罪

行为人只有在偷税数额达到一定比例和数额,或者具备法定情节时,才构成逃税罪。根据刑法第201条的规定,偷税数额占应缴纳税数额的10%以上且偷税数额在1万元以上,或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又继续偷税的行为,才构成逃税罪。对于多次犯有偷税行为且未经处理的情况,应按照累计数额计算。

犯罪主体规定问题

根据刑法的规定,逃税罪的犯罪主体为纳税人或扣缴义务人(税务人员作为共犯除外)。在实际处理过程中,对单位判处罚金没有异议。然而,对于偷税罪的特殊性,特别是涉及到单位的财务处理问题,对于企业法人代表及财务人员的责任划分问题存在争议。根据《会计法》的规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。因此,单位负责人作为直接负责的主管人员应当承担刑事责任。

主观故意判断问题

根据刑法的规定,只有故意行为才能构成逃税罪。然而,在实际执法中,对于是否具有偷税的主观故意很少作出判断。由于财务会计核算方式与税法会计规定的差异,以及纳税人与扣缴义务人对税收政策了解和熟练程度的差异,很多情况下的补缴税款是因会计处理方式不当造成的,这些情况都是典型的非故意情况。因此,对于偷税罪的主观故意的界定需要更加明确。

与一般偷税违法行为的区分

根据刑法、征管法和相关解释的规定,可以从偷税额和违法行为的次数加以区分。偷税数额不足应纳税额的10%或偷税额总数不足1万元的属于一般偷税违法行为,只有偷税数额占应纳额10%以上且偷税额在1万元以上的才构成逃税罪。此外,如果在两年内因偷税被处以二次以下行政处罚或虽经二次税务行政处罚但再未偷税的、二次处罚后又偷税且偷税额在一万元以下的,属于一般税收违法行为。对于偷税罪的定罪处罚范围的放宽,能更好地打击涉税犯罪行为。

徇私舞弊不征、少征税款罪与逃税罪的区别

徇私舞弊不征、少征税款罪是指税务机关的工作人员徇私舞弊,不征或少征应征税款,致使国家税收遭受重大损失的行为。逃税罪与徇私舞弊不征、少征税款罪在犯罪主体、犯罪的客体表现和犯罪的主观方面有着很大的区别。然而,当出现逃税罪的共犯时,可能会导致相互混淆的现象。税务机关的工作人员如果与偷税人勾结,故意不履行依法征税的职责,不征或少征应征税款的,应被视为逃税罪的共犯。而如果行为人知道某人在偷税,出于某种私利而佯装不知,对偷税犯罪行为采取放任的态度,并因此不征或少征应征税款,致使国家税收遭受重大损失的,只能认定构成徇私舞弊不征、少征税款罪。

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